наследство vs наследники

🧠 - Споры о принятии наследства являются одним из наиболее распространенных и сложных видов наследственных дел.

Наследственные споры могут возникать по различным причинам, включая неясность завещательных документов, конфликты между наследниками, недостаточное оформление наследства, а также недовольство уполномоченных лиц, которые считают себя лишенными законного наследства.

Одной из основных причин споров о принятии наследства является неясность завещательных документов. В случае отсутствия законной воли наследодателя, неопределенности в тексте или интерпретации завещания, наследники могут нести ответственность за принятие или отказ наследства. Это может привести к конфликтам и длительным судебным процессам.

Конфликты между наследниками также являются распространенной причиной споров о принятии наследства. Наследственные споры могут возникать из-за разногласий между наследниками относительно долей наследства, личных обязательств наследодателя, предпочтений семейных членов и других факторов. Такие конфликты могут стать причиной судебных разбирательств и неопределенности в дележе наследства.

Недостаточное оформление наследства также может способствовать появлению споров о принятии наследства. Отсутствие необходимых юридических документов, неправомерные действия нотариусов, наличие скрытых наследников или другие проблемы могут создать юридическую неопределенность и конфликты в процессе наследования.

Наконец, недовольство уполномоченных лиц, которые по разным причинам считают себя лишенными законного наследства, также может привести к спорам о принятии наследства. Это может быть вызвано действиями других наследников, неправомерными действиями управляющих органов, несоблюдением процедур наследования и другими факторами.

В целом, споры о принятии наследства являются серьезной проблемой в сфере наследственного права, требующей внимательного внимания и компетентного урегулирования. Для предотвращения споров о принятии наследства необходимо строго соблюдать законодательство, профессионально оформлять наследственные документы и вести диалог с участниками наследования для урегулирования возможных конфликтов.


ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava

Кто может быть наследником?

🧠 - Субъекты наследственного права – это лица, которые участвуют в процессе наследования имущества умершего лица. Они могут выступать как наследниками, так и исключенными из наследства лицами. Основными субъектами наследственного права являются наследники, которые могут быть как законными, так и завещательными.

Законные наследники – это лица, которые наследуют имущество по закону в случае отсутствия завещания или в том случае, если завещание признается недействительным. Законные наследники делятся на законных наследников первой, второй и третьей очереди, в зависимости от степени родства с умершим. В первую очередь наследуют ближайшие родственники умершего – супруг, дети, родители. Вторую и третью очередь составляют более отдаленные родственники.

Завещательные наследники – это лица, которые указаны в завещании умершего как те, кто будет наследовать его имущество. Завещание должно быть составлено и оформлено в соответствии с законом, иначе оно может быть признано недействительным. Завещательные наследники бывают общие – те, кто наследует всё имущество умершего, и частные – те, кто наследует определенную долю или вид имущества.

Исключенные из наследства лица – это те, кто по каким-либо причинам лишается права наследовать имущество умершего. Например, это могут быть лица, лишенные наследства по решению суда за совершение преступления против личности умершего или иного наследника, либо лица, отказавшиеся от наследства.

Субъекты наследственного права играют важную роль в процессе наследования имущества умершего, их права и обязанности определены законом и зависят от степени родства с умершим, наличия завещания и других обстоятельств.


ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
09 июня / 2024

Основные этапы и правила, которые необходимо соблюдать при принятии наследства

I. Установление факта наследования: в случае смерти гражданина должно быть установлено наличие наследника или наследников. Для этого необходимо обратиться в нотариальную контору или в суд для получения свидетельства о праве на наследство.
II. Определение состава наследства: наследственный состав оценивается наследниками, которые могут принять или отказаться от наследства. Состав наследства включает в себя все имущество наследодателя, права и обязанности.
III. Принятие или отказ от наследства: наследники могут принять наследство полностью или отказаться от него. Отказ от наследства также требует определенного порядка и соблюдения сроков.
IV. Оформление наследства: после принятия наследства необходимо его оформить. Это может включать в себя переоформление прав на наследственное имущество, уведомление кредиторов о смерти наследодателя, урегулирование наследственных споров и т.д.
V. Оплата наследственного налога: по закону наследники обязаны уплатить налог на наследство. Налоговая ставка зависит от степени родства между наследодателем и наследником, а также от стоимости наследства.

Эти этапы являются основными и общими для процесса принятия наследства в России.

При возникновении споров или вопросов по наследственным делам рекомендуется обращаться за консультацией к юристам или нотариусам, чтобы соблюсти все требования законодательства и избежать непредвиденных трудностей.

ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
01 июня / 2024

Кто такие недостойные наследники?

Термин «недостойные наследники» в праве относится к лицам, которые, согласно законодательству, лишены права на наследование по каким-либо основаниям.

В российском законодательстве определены определенные случаи, при которых наследник может быть признан недостойным наследовать.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, недостойными наследниками могут быть признаны лица, которые совершили следующие действия:

I. Убийство или покушение на убийство наследодателя. Закон справедливо предусматривает, что лицо, совершившее такое тяжкое преступление, не может быть признано наследником наследодателя.
II. Приведение наследодателя в иной вид тяжкого вреда здоровью, а также лишение его свободы. Если наследник вызвал серьезный ущерб здоровью наследодателя или лишил его свободы, он лишается права наследования.
III. Мошенничество, злоупотребление доверием или другие тяжкие преступления в отношении наследодателя. Лица, совершившие подобные деяния против наследодателя, также не могут быть признаны наследниками.
IV. Родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Все вышеперечисленные действия являются серьезными и тяжкими, причиняющими вред наследодателю или его интересам. Поэтому закон устанавливает четкие ограничения и последствия для лиц, совершивших подобные преступления или действия.

Наследник является недостойным при условии, что перечисленные обстоятельства подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).


Признание наследника недостойным наследовать может иметь различные последствия. В первую очередь, недостойный наследник отстраняется от наследования, его долю в наследстве аннулируется. Затем наследственное имущество переходит к другим наследникам в соответствии с законом или завещанием. Таким образом, недостойные наследники лишаются обладания имуществом наследодателя и возможности участия в наследовании.

#наследство, #наследственноеправо

ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
29 мая / 2024

Наследственный договор в российском праве

Наследственный договор в российском праве представляет собой документ, который заключается между наследодателем и наследником для урегулирования порядка передачи наследства.

В отличие от обычного наследования по закону, наследственный договор позволяет сторонам самостоятельно определить условия наследования и распределение имущества.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, наследственный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В договоре стороны могут определить, какие имущество будет передано наследнику, в какой доле, а также установить условия и ограничения на наследство.

Основными принципами, регулирующими наследственный договор в российском праве, являются принцип свободы воли сторон и принцип соблюдения законности. Это означает, что стороны имеют право сами определять условия наследования, но при этом их действия не должны противоречить закону.

Основная цель заключения наследственного договора - обеспечение урегулирования наследственных отношений и предотвращение возможных споров между наследниками. При этом важно учитывать, что наследственный договор может быть оспорен в судебном порядке в случае недействительности или нарушения законных интересов третьих лиц.

#наследство, #наследственноеправо

ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
23 мая / 2024

Завещательный отказ в российском праве: особенности и применение

Завещательный отказ – это документ, которым завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

В соответствии с российским законодательством, завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Применение завещательного отказа может быть различным. Например, завещательный отказ может быть использован для избежания возможных споров между наследниками или для поддержания семейного благополучия или бизнеса.

Приведем пример из лекции Р.С. Бевзенко
Наследодатель – крупный бизнесмен, желающий сохранить семейный бизнес в целости и сохранности. Как часто бывает, после смерти любимого отца/мужа начинается долгий процесс внутрисемейных интриг и судебных тяжб по делению и дроблению бизнеса, который может закончиться плачевно.

Наследник, понимая о возможности такой перспективы, принимает решение о включении завещательного отказа в завещание. Управление бизнеса переходит конкретному человеку (наиболее способному и предрасположенному к предпринимательской деятельности члену семьи), с обязанием выплачивать % от дохода компании остальным членам семьи.

На мой взгляд, элегантное и красивое с юридической точки зрения решение, ждем практического применения.

#наследство, #наследственноеправо


ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
19 мая / 2024

Принятие наследства (inheritance law)

По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, временем открытия наследства является момент смерти гражданина (пункт 1 ст. 1114 , пункт 1 ст. 1154 ГК РФ).

Презюмируется принятие ✅ наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, например:

a. вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
b. принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
c. произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
d. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства;
e. действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу;
f. вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);
g. обработка наследником земельного участка;
h. подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;
i. обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;
j. осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей;
k. возмещение за счет наследственного имущества расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им;

⚠️Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства (6️⃣ месяцев).

ЮК Маяк Права
+7 (925) 978-28-10
☎️ https://t.me/MkPrava
24 апреля / 2024

Наследственное право – пожалуй, один из самых консервативных институтов гражданского права. Его положения максимально стабильны и мало подвергаются изменениям.

В российском праве всегда были два основания наследования: по завещанию и по закону. И вот относительно недавно в наследственном праве свершилась революция. Появилось третье основание наследования – наследственный договор.

Зародился он в Германии. И, пропутешествуя по многим европейским странам, это явление демократии пришло и в наше государство.

Сначала разберёмся, что это за зверь и с какого бока к нему безопаснее подойти?

Наследственный договор – это соглашение между потенциальным наследодателем и возможными наследниками:
заключается при жизни наследодателя;
при непосредственном личном присутствии сторон;
стороны должны быть дееспособны и правоспособны;
обязательны видеофиксация процедуры заключения и нотариальное заверение;
в отличие от завещаний наследственные договоры не могут быть закрытыми, а также не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах.

В наследственном договоре можно предусмотреть различные условия имущественного и неимущественного характера, указать обстоятельства, как зависящие, так и не зависящие от воли наследников, для того, чтобы они имели право наследовать. К примеру, обязанность осуществлять пожизненный уход за кем-либо.

НоНаследственный договор не может содержать в себе условий, которые ущемляют правоспособность наследника. Например, наследодатель не может потребовать от наследника вступить в брак, отказаться от получения образования, изменить вероисповедание и т.д.

В соответствии с п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ наследственный договор может быть заключён между супругами, а также лицами, которые могут призываться к наследованию за каждым из них.

В этом случае соглашение может определять
порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти мужа и жены, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам;
имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц;
иные распоряжения супругов, в частности, условие о назначении душеприказчика (-ов) на случай смерти кого-то из них.

Важно: наследственный договор утрачивает силу, если брак расторгнут до смерти одного из супругов или если брак будет признан недействительным. Необходимо также отметить, что заключение наследственного договора между супругами отменяет действие их совместного завещания.

И вот еще один интереснейший момент.

После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, и распоряжаться им, как ему вздумается – даже если такое распоряжение лишит наследника всего, что ему причитается по договору
24 августа / 2022

Продолжаем рубрику по семейному праву (Family Law), сегодня разберем один из самых противоречивых с морально-нравственной и этической стороны институтов договорного регулирования имущественных отношений между супругами - брачный договор (контракт) или marital agreement.

Принцип совместного имущества супругов состоит в императивно закрепленном правиле: «имущество, нажитое супругами во время брака, в случае разделения (бракоразводного процесса) делится пополам» (п. 1 ст. 256 ГК РФп. 1 ст. 34 СК РФп. 1 ст. 39 СК РФп. 15 ППВС РФ от 05.11.1998 № 15).

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относится:
a. доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);
b. приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (ч. 2 ст. 34 СК РФ).

Не является совместно нажитым имущество:

a. принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
b. полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;
c. вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов;
P.S. понятие «предмет роскоши» является оценочным и устанавливается судом самостоятельно, исходя из материального достатка семьи, то есть не каждая дорогая вещь будет признана предметом роскоши.
d. исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (ст. 36 СК РФ, абз. 4 п. 15 ППВС РФ от 05.11.1998 № 15);
e. если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности;
P.S. при условии установления судом факта неравноценности, «кабальности» (крайне неблагоприятного положения) одного из супругов по данному договору, суд вправе признать недействительным брачный договор.
f. вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими детям и не учитываются при разделе имущества (п. 5 ст. 38 СК РФ).

Но является ли квартира, купленная одним из супругов в период брака на личные денежные средства, полученные от продажи иного недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследства, при условии государственной регистрации права собственности на другого супруга? С такой правовой проблемой столкнулись наши юристы.

Если обратиться к структурированной системе выше, мы увидим, что юридически значимым обстоятельством будет, во-первых, на какие денежные средства была приобретена недвижимость (личная или совместная), во-вторых, по каким сделкам (возмездным или безвозмездным)?

В нашем случае, полученные от продажи иного недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследства и потраченные на покупку спорной квартиры, денежные средства являлись личной собственностью, факт государственной регистрации на другого супруга не меняет правовой природы личного имущества супруга и не может рассматриваться в качестве совместной собственности, что было подтверждено в дальнейшем вступившим в законную силу Решением суда общей юрисдикции.
08 июня / 2022

Не каждое имущество, нажитое супругами в период брака, подлежит разделу в случае инициирования бракоразводного процесса.

Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью.

Как правило, при разделе предмет роскоши оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации в размере половины его стоимости.

Понятие «предмет роскоши» является оценочным и устанавливается судом самостоятельно, соответственно правоприменительная практика должна была выработать соответствующие критерии, которые позволили бы провести «демаркационную» линию между роскошью и индивидуальными вещами, не подлежащими разделу.

Критериями отнесения имущества к предметам роскоши являются:
a. уровень доходов в конкретной семье;
b. значительная стоимость вещи;
c. относится ли вещь к предметам первой необходимости и можно ли обойтись в повседневной жизни;
d. ценность для конкретной семьи;
e. видовые характеристики вещи.

Однако на практике ни один из вышеуказанных критериев не позволяет провести четкую ограничительную характеристику между индивидуальными вещами и предметом роскоши.

Например, в практике норковые шубы и иные предметы женской и мужской верхней одежды признаются как предметами роскоши, так и обычной верхней одеждой (т.е. предметом индивидуального пользования).

При этом встречается в правоприменительной практике ситуация, когда норковая шуба не признается предметом роскоши по причине климатических условий Крайнего Севера.

Высокая стоимость также не является безусловный основанием, Московский городской суд не признал Patek Philippe, стоимостью 16 878 швейцарский франков, предметом роскоши.

Неоднозначная и противоречивая практика, отсутствие единых критериев понимания предмета роскоши, «надежда» законодателя на урегулирование существующей правовой неопределенности п. 2 ст. 36 СК РФ с помощью правоприменительной практики, показало всю несостоятельность и дефектность существующей нормы.

Остается ждать Пленума Верховного суда РФ или изменений п. 2 ст. 36 СК РФ.
07 июня / 2022

Нравится, не нравится – дели, моя красавица, или как поделить совместно нажитое имущество супругов


Принцип совместного имущества супругов состоит в императивно закрепленном правиле: «имущество, нажитое супругами во время брака, в случае разделения (бракоразводного процесса) делится пополам» (п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 34 СК РФ, п. 1 ст. 39 СК РФ, п. 15 ППВС РФ от 05.11.1998 № 15).

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относится:
a. доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);
b. приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (ч. 2 ст. 34 СК РФ).
Не является совместно нажитым имущество:
a. принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
b. полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;
c. вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов;
P.S. понятие «предмет роскоши» является оценочным и устанавливается судом самостоятельно, исходя из материального достатка семьи, то есть не каждая дорогая вещь будет признана предметом роскоши.
d. исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (ст. 36 СК РФ, абз. 4 п. 15 ППВС РФ от 05.11.1998 № 15);
e. если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности;
P.S. при условии установления судом факта неравноценности, «кабальности» (крайне неблагоприятного положения) одного из супругов по данному договору, суд вправе признать недействительным брачный договор.
f. вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими детям и не учитываются при разделе имущества (п. 5 ст. 38 СК РФ).
Но является ли квартира, купленная одним из супругов в период брака на личные денежные средства, полученные от продажи иного недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследства, при условии государственной регистрации права собственности на другого супруга? С такой правовой проблемой столкнулись наши юристы.

Если обратиться к структурированной системе выше, мы увидим, что юридически значимым обстоятельством будет, во–первых, на какие денежные средства была приобретена недвижимость (личная или совместная), во–вторых, по каким сделкам (возмездным или безвозмездным)?

В нашем случае, полученные от продажи иного недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследства и потраченные на покупку спорной квартиры, денежные средства являлись личной собственностью, факт государственной регистрации на другого супруга не меняет правовой природы личного имущества супруга и не может рассматриваться в качестве совместной собственности, что было подтверждено в дальнейшем вступившим в законную силу Решением суда общей юрисдикции.
30 МАЯ / 2022

Моральный вред с любовника в размере 150 000 рублей


Житель Санкт–Петербурга обратился в суд с исковым требованием к любовнику своей жены с требованием о компенсации морального вреда за распад семьи.


Насколько такое заявление обладает правовой оболочкой как объект правовой охраны?

Сначала необходимо выработать единое понимание в содержании морального вреда и порядке расчета компенсации морального вреда?


Моральный вред – это нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, перечень которых законом не ограничен. В случае причинения гражданину морального вреда (физических или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. (ст. ст. п. 1 ст. 151, пп. 1, 2 ст. 1064, п. 2 ст. 1101 ГК РФ, п. 32 ППВС РФ от 26.01.2010 г. N 1).


В постановлении Европейского Суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу «Максимов (Maksimov) против Российской Федерации» указано, что задача расчета размера компенсации является сложной. Она особенно трудна в деле, предметом которого является личное страдание, физическое или нравственное. Не существует стандарта, позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство и нравственное страдание и тоску. Национальные суды всегда должны в своих решениях приводить достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда, присуждаемую заявителю. В противном случае отсутствие мотивов, например, несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом требования заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и эффективного устранения нарушения.



Вернемся к нашему «любовному» case.



Как пояснили в объединенной пресс–службе судов Санкт–Петербурга, истец утверждал «Сложившаяся ситуация причиняет истцу нравственные страдания, может повлиять на его репутацию, плохо сказывается на производительности. Вина ответчика заключается в том, что он разрушил семью».



Судебный орган пришел к ряду интересных выводов:

a. доверительно–личностные отношения в семье предполагают разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию супругов;

b. любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает, как вести себя в сложившейся ситуации.



В удовлетворении искового требования отказано, ожидаем жалобу в Верховный суд РФ

29 МАЯ / 2022


Наши контакты
Телефон:
+ 7 993 958 78 29
E-mail: Saparov-Prs@yandex.ru

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Наши контакты
Телефон:
+ 7 993 958 78 29
E-mail: Saparov-Prs@yandex.ru

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Made on
Tilda